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廣東高院發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)領域反不正當競爭與反壟斷十大案例,涉百度、騰訊、網(wǎng)易等

2021-04-20 15:12:53  21世紀經濟報道 21財經APP 張雅婷

據(jù)廣東省高級人民法院4月20日消息,該院首次發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)領域反不正當競爭和反壟斷十大案例。

此次入選的十大案例涉及網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡直播、搜索引擎、電子商務等互聯(lián)網(wǎng)新興產業(yè),涵蓋了濫用市場支配地位、競價排名、數(shù)據(jù)抓取、商業(yè)詆毀、侵害商業(yè)秘密、集體形象商品化權益保護等與互聯(lián)網(wǎng)經濟發(fā)展息息相關的內容。

據(jù)了解,近年來廣東法院受理的不正當競爭糾紛和壟斷糾紛案件逐年攀升,2020年審結該類型案件達897件,同比增長10.9%,約占全國20%。

在本次公布的案例中,華多公司訴網(wǎng)易公司濫用市場支配地位案,是全國首例直播平臺訴游戲廠商壟斷案件,該案規(guī)范了網(wǎng)絡游戲及游戲直播市場競爭秩序;微源碼訴騰訊濫用市場支配地位案,明確了互聯(lián)網(wǎng)服務壟斷應以涉訴行為具體指向商品或服務界定相關市場;深圳精英商標事務所訴百度公司等不正當競爭糾紛案,明確了“競價排名”侵權判定標準及互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎提供商的責任承擔。

1、深圳市精英商標事務所訴重慶豬八戒公司、北京百度公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案

——“競價排名”侵權判定標準及互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎提供商的責任承擔

基本案情:精英商標所享有兩個“精英”商標,核定使用在知識產權咨詢、代理等服務上,并兩次獲評廣東省著名商標。豬八戒公司與百度公司約定在百度網(wǎng)站進行關鍵詞搜索推廣(競價排名)服務。豬八戒公司將“精英商標”設置為搜索關鍵詞,在百度網(wǎng)站下拉菜單中出現(xiàn)“精英商標、精英商標事務所、精英知識產權、深圳精英商標”,并在第一個搜索結果中顯示“精英商標 八戒知識產權”“深圳精英商標——八戒知識產權”等,點擊該搜索結果即進入豬八戒公司網(wǎng)站。精英商標所認為豬八戒公司侵害其商標權,并損害其企業(yè)名稱權構成不正當競爭,遂訴諸法院,請求判令豬八戒公司立即停止侵權,并賠償經濟損失503萬元,百度公司對其中53萬元承擔連帶責任。

裁判結果:廣東省高級人民法院生效判決認為,涉案兩個商標在知識產權法律服務上具有一定知名度,豬八戒公司將“精英商標”設置為搜索關鍵詞的行為,構成商標侵權。一審法院認定不構成商標侵權不當,予以糾正。豬八戒公司還將“深圳精英商標”“精英商標事務所”作為搜索關鍵詞,擅自使用精英商標所有一定影響的企業(yè)名稱,構成不正當競爭。故改判豬八戒公司立即停止侵權,并賠償精英商標所經濟損失及合理維權費用共50萬元。百度公司在接到精英商標所要求刪除的有效通知后,未及時采取刪除等必要措施,造成損害進一步擴大,故改判百度公司對其中10萬元承擔連帶責任。一審法院未判決百度公司承擔相應的法律責任不當,予以改判。

典型意義:本案為互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎“競價排名”侵權典型案例。本案的典型意義在于:一是本案判定利用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎的關鍵詞搜索推廣服務,擅自使用他人商標或企業(yè)名稱設置為自己的搜索關鍵詞,造成公眾混淆誤認,可能導致歸屬于權利人的交易機會和合法權益受到損害的,構成商標侵權或不正當競爭;二是本案準確理解適用我國侵權責任法第三十六條“有效通知”的效力邊界和證明標準,提出“只要通知清楚表達了侵權事實以及權利人的訴求,提供了權利證明,并送達對方,即為有效通知”,否定了百度公司長期以來“以網(wǎng)絡用戶投訴路徑錯誤或不符合其內部處理流程”為由拒絕履行“通知刪除”義務的做法,明確其義務范圍,對規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)行為,保障用戶權益,維護互聯(lián)網(wǎng)平臺經濟中的競爭秩序,發(fā)揮了積極的司法導向作用

2、美商公司訴藍飛公司等不正當競爭糾紛案

——NBA聯(lián)盟及相應識別標識集合商品化權益保護問題

基本案情:美商公司授權蛙撲公司在中國大陸的卡牌類手機游戲上使用NBA標識、NBA特征識別庫等,蛙撲公司推出了以NBA球員真人形象體現(xiàn)的“NBA夢之隊”等網(wǎng)絡游戲。零線公司開發(fā)、藍飛公司運營的“萌卡籃球”“萌卡MC”游戲軟件中的球員、教練等均以卡通形象出現(xiàn),但姓名、綽號等技術特點能與真實的NBA球隊對應。美商公司、蛙撲公司遂以藍飛公司、零線公司等在前述游戲中模仿使用NBA識別特征庫,構成不正當競爭為由,向法院提起訴訟,請求判令藍飛公司、零線公司等停止侵權行為并賠償經濟損失。

裁判結果:廣東省高級人民法院生效判決認為,美商公司和蛙撲公司在本案所主張保護的NBA特征識別庫,是由眾多富有特征的個體形象、特征要素和標識共同集合而成的NBA集體形象的商品化權益。本案中,美商公司已證明涉案 NBA識別元素集合客觀上在中國境內對NBA集體形成了可識別性和穩(wěn)定的指向性,其對該識別元素集合進行長期運營并在游戲領域進行商業(yè)化使用,以上構成了美商公司在本案主張商品化權益的完整基礎。被訴游戲將大量NBA識別元素運用于整個游戲中,對相關識別元素的使用為足以引起市場混淆、誤認的全面模仿使用,構成不正當競爭。二審法院遂于2018年9月14日判令,駁回上訴,維持原判。

典型意義:本案涉及全球知名籃球賽事NBA聯(lián)賽及其識別元素的商品化權益保護問題,被評為“2018年知識產權十大熱點案件”“2018年度省法院十大最有影響案件”。本案深入探討了對此類識別特征元素集合進行反不正當競爭法保護的理論基礎和條件,既對如何審慎適用反不正當競爭法原則性條款、合理保護集體形象商品化權益作出良好示范,也彰顯在市場競爭中倡導遵循誠實信用原則的知識產權司法保護態(tài)度,對網(wǎng)絡游戲經營者規(guī)范競爭起到良好引導作用。

3、珍妮曲奇公司訴深圳珍妮公司不正當競爭糾紛案

——香港地區(qū)商品在內地知名度的考量因素

基本案情:珍妮曲奇公司生產的珍妮曲奇餅干在香港享有較高知名度,在中國內地設廠銷售前,珍妮曲奇餅干已通過海淘代購的方式銷往內地,并在內地電商平臺舉辦的“全球TOP10零食”網(wǎng)絡評選中位居第3位。深圳珍妮公司通過實體店和網(wǎng)店,大量銷售被訴商品,并以“全球TOP10零食——第三位……”作為宣傳用語。珍妮曲奇公司遂以深圳珍妮公司在被訴商品上擅自使用與其基本相同的特有包裝裝潢,盜用珍妮曲奇公司的商譽進行虛假宣傳,構成不正當競爭,提起訴訟,請求深圳珍妮公司停止侵權行為,并賠償珍妮曲奇公司損失及律師費共計人民幣1006萬元。

裁判結果:廣東省高級人民法院生效判決認為,雖珍妮曲奇公司于被訴侵權行為發(fā)生前確實尚未在中國內地設店經營涉案商品,但珍妮曲奇餅干經由海淘代購、互聯(lián)網(wǎng)口碑分享及宣傳廣告等途徑,已為內地廣大消費者所知悉。涉案商品經營者是否在中國內地開店經營只是考慮知名狀態(tài)的其中一個因素。本案已足以證明珍妮曲奇餅干在中國內地具有較高知名度和一定影響力。深圳珍妮公司作為同業(yè)經營者,不僅不盡合理避讓義務,還擅自使用與珍妮曲奇公司涉案商品基本相同的特有包裝裝潢,并直接使用珍妮曲奇餅干在小紅書評選中所獲美譽,其主觀惡意明顯。二審法院遂撤銷一審判決,于2020年5月22日判令深圳珍妮公司立即停止侵權行為,并賠償珍妮曲奇公司經濟損失與合理維權費用56萬元。

典型意義:在互聯(lián)網(wǎng)經濟及粵港澳大灣區(qū)發(fā)展背景下,應充分考慮網(wǎng)絡經濟特點和網(wǎng)紅商品知名情況,以及因地緣關系產生的知名度輻射影響。對雖未在中國內地開店經營,但經由海淘代購、旅游交往、互聯(lián)網(wǎng)口碑分享及宣傳廣告等途徑,而為內地廣大消費者所知悉的商品,應認定為具有一定影響力的商品并予以保護,從而及時制止攀附知名商業(yè)標識的不正當行為,維護公平的市場秩序。該案的處理為進一步加強粵港澳大灣區(qū)知名商業(yè)標識的法律保護提供指引。

4、華多公司訴網(wǎng)易公司濫用市場支配地位及不正當競爭糾紛案

——厘清網(wǎng)絡游戲產業(yè)競爭的相關市場范圍

基本案情:2D回合制大型多人在線角色扮演類PC客戶端網(wǎng)絡游戲《夢幻西游2》注冊用戶2.5億,先后獲得幾十項各類獎項,廣受玩家歡迎。著作權人廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司獨家授權網(wǎng)易CC軟件直播游戲,并在《用戶使用許可協(xié)議》中約定,未經其書面同意,用戶不得公開展示和播放游戲全部或部分內容。該游戲與網(wǎng)易CC軟件打包安裝,安裝過程中未向用戶作安裝提示,卸載網(wǎng)易CC軟件需刪除文件夾。YY語音軟件、“www.yy.com”“www.huya.com”權利人廣州華多網(wǎng)絡科技有限公司訴稱,網(wǎng)易公司在相關市場《夢幻西游2》網(wǎng)絡游戲服務市場具有支配地位,其限制游戲用戶只能在網(wǎng)易CC直播平臺直播該游戲,將網(wǎng)易CC直播軟件與該游戲軟件捆綁,構成濫用市場支配地位。

裁判結果:廣東省高級人民法院生效判決認為,從網(wǎng)絡游戲商品特性和用途、價格、獲得渠道等對需求影響的需求替代,以及輔助從供給替代的角度分析,本案相關商品市場為網(wǎng)絡游戲服務市場?!秹艋梦饔?》基于其品質及其較強網(wǎng)絡外部性,對用戶造成一定鎖定,但其虛擬精神娛樂消費產品屬性決定了鎖定效應有限,不足以使相關消費者對其形成獨立需求而排除其他網(wǎng)絡游戲的替代,不足以構成獨立的相關商品市場。網(wǎng)易公司在相關商品市場網(wǎng)絡游戲服務市場不具市場支配地位,不足為反壟斷法規(guī)制對象,維持了一審法院駁回華多公司訴訟請求的判決。

典型意義:本案是全球首例網(wǎng)絡游戲平臺訴游戲廠商壟斷、首例涉及并厘清知識產權的法定壟斷與反壟斷法所規(guī)制的市場壟斷關系的案件。本案對游戲直播所涉相關市場范圍進行細致分析,客觀評價網(wǎng)絡游戲的鎖定效應對相關市場的影響,指出游戲直播企業(yè)應以整個網(wǎng)絡游戲服務市場為范圍來規(guī)范自身的競爭行為。本案對依法治理游戲市場亂象、明晰產業(yè)競爭規(guī)則、引導產業(yè)有序發(fā)展、既嚴格保護知識產權又預警壟斷、推動司法服務產業(yè)發(fā)展等具有重要意義。

5、仟游公司訴策略公司等侵害商業(yè)秘密糾紛案

——規(guī)制侵害網(wǎng)絡游戲商業(yè)秘密的不正當競爭行為

基本案情:仟游公司、鵬游公司是關聯(lián)公司,且均系帝王霸業(yè)網(wǎng)絡游戲軟件的開發(fā)、運營者。徐某、肖某均為仟游公司的員工,在職期間參與開發(fā)前述游戲。二人離職后,與他人共同成立策略公司,經營頁游三國、三國逐鹿游戲。以上兩款游戲的著作權人登記為南湃公司,而南湃公司的法定代表人系肖某的同學。仟游公司主張徐某、肖某將其前述游戲源代碼帶走后進行少量修改,以頁游三國、三國逐鹿的游戲名稱進行運營,該行為侵犯了仟游公司、鵬游公司的商業(yè)秘密,遂至法院,要求徐某、肖某、策略公司、南湃公司停止侵權,并賠償經濟損失2550萬元。

裁判結果:廣東省高級人民法院生效判決認為,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)及舉證責任分配原則,可以認定被訴游戲軟件源代碼與帝王霸業(yè)網(wǎng)絡游戲源代碼實質相同,徐某、肖某將其在仟游公司、鵬游公司接觸到的帝王霸業(yè)網(wǎng)絡游戲商業(yè)秘密用于開發(fā)被訴侵權游戲,成侵害仟游公司、鵬游公司“帝王霸業(yè)”游戲軟件服務器源代碼商業(yè)秘密。2020年9月10日,判決策略公司、南湃公司、徐某、肖某立即停止侵權,賠償仟游公司、鵬游公司經濟損失及合理維權費用共計500萬元。

典型意義:在網(wǎng)絡游戲軟件行業(yè)中,不正當?shù)鼐鹑∷撕戏嘁妫瑪_亂市場競爭秩序的情形偶有發(fā)生。人民法院正確適用有關法律規(guī)定,厘清了被訴侵權源代碼與權利人游戲源代碼同一性的舉證責任分配問題,對網(wǎng)絡游戲知識產權保護問題進行了有益探索,體現(xiàn)了嚴格保護知識產權的裁判理念,有力地保護了游戲經營企業(yè)的合法權利,規(guī)范了市場競爭秩序,有利于互聯(lián)網(wǎng)游戲行業(yè)的健康發(fā)展。

6、暴雪公司等訴成都七游公司等不正當競爭糾紛案

——游戲界面構成知名服務特有裝潢

基本案情:原告是《魔獸世界》系列游戲計算機軟件作品的著作權人。該系列游戲具有很高市場知名度。原告據(jù)此主張該系列新推網(wǎng)游《魔獸世界:德拉諾之王》構成知名服務,其名稱和相關界面具有區(qū)分服務來源的作用,構成特有名稱和裝潢;被告開發(fā)、運行的《全民魔獸:決戰(zhàn)德拉諾》手游,擅自使用相似的名稱和界面,容易導致市場混淆,構成不正當競爭,故訴請被告公開道歉并賠償500萬元。被告則抗辯《魔獸世界:德拉諾之王》游戲名稱和相關界面,不構成知名服務特有名稱和裝潢。

裁判結果:廣州知識產權法院生效判決認為,原告《魔獸世界》系列游戲在中國境內具有很高知名度,《魔獸世界:德拉諾之王》作為該系列新推游戲,天然承繼了該系列游戲長達十年運營所累積的知名度,構成知名服務。該游戲名稱“魔獸世界德拉諾之王”,以及該游戲標題界面、登陸界面和人物創(chuàng)建界面,能夠產生區(qū)分游戲服務來源的作用,構成知名服務的特有名稱和裝潢。被訴游戲《全民魔獸:決戰(zhàn)德拉諾》擅自使用了原告知名服務特有名稱和裝潢,被告行為構成不正當競爭。遂判決被告公開道歉并賠償200萬元。

典型意義:知名服務特有裝潢可以得到反不正當競爭法保護。法院在本案中指出,現(xiàn)實服務與虛擬服務都是服務,兩者在服務環(huán)境上的區(qū)別,不應該成為拒絕虛擬服務提供者享有反不正當競爭法知名服務特有裝潢權益的理由。如果游戲界面的設計能夠建立起與游戲服務提供者的特定聯(lián)系,產生區(qū)分服務來源的作用,就可以構成反不正當競爭法所保護的知名服務特有裝潢。隨著我國游戲行業(yè)迅猛發(fā)展、游戲糾紛日益增多,本案的裁判規(guī)則將對類案處理產生重要參考價值。

7、深圳微源碼公司訴騰訊公司濫用市場支配地位糾紛案

——維護互聯(lián)網(wǎng)平臺正常運營秩序

基本案情:原告深圳微源碼軟件開發(fā)有限公司訴被告騰訊科技(深圳)有限公司運營的微信公眾號平臺未經原告許可,擅自封禁原告在微信公眾號平臺上開辦的26個微信公眾號,認為被告禁止原告使用合法取得的微信公眾號的行為屬于濫用市場支配地位,構成壟斷。關于微信公眾號的使用功能和目的,原告陳述主要用于其推廣宣傳和代理銷售,認為本案涉及的相關商品是對軟件和服務的推廣平臺,在對相關市場的界定上,原告主張為“移動互聯(lián)網(wǎng)的即時通訊和社交平臺服務市場”。

裁判結果:深圳市中級人民法院生效判決認為,原被告雙方爭議行為所直接指向的“產品”,是微信軟件所提供的公眾號服務,因此本案糾紛涉及的產品是“微信公眾號”而不是“微信”。原告的身份不是普通微信用戶,而是注冊運營微信公眾號的主體。本案相關商品市場應為互聯(lián)網(wǎng)平臺在線推廣宣傳服務市場,能夠滿足原告產品宣傳、推廣主要需求的渠道如自辦網(wǎng)站、微博、視頻平臺如優(yōu)酷、搜索引擎服務平臺、社交網(wǎng)站如QQ空間等應納入本案相關商品市場。在相關商品市場界定錯誤的情況下,原告亦未能依據(jù)法律要求證明被告具有市場支配地位和濫用行為,故判決駁回原告的全部訴訟請求。該案一審判決后當事人未提起上訴。

典型意義:圍繞互聯(lián)網(wǎng)服務發(fā)生的壟斷糾紛,應當從涉訴行為所具體指向的商品出發(fā),從需求者角度進行需求替代分析,根據(jù)需求者對商品功能用途的實際需求對發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的活動進行準確區(qū)分,才能更為準確反映商品市場的范圍。準確明晰互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺不同服務之間的商品功能和特性,依據(jù)被訴爭議行為所指向的具體服務界定相關市場,避免界定過于寬泛或狹窄,影響互聯(lián)網(wǎng)平臺的正常運營秩序。

8、云自媒公司訴天睿公司等侵害著作權糾紛及不正當競爭糾紛案

——抄襲網(wǎng)站網(wǎng)頁設計是否構成不正當競爭的判斷

基本案情:云自媒公司認為其經營的網(wǎng)站在行業(yè)內享有較高知名度,網(wǎng)站版面設計、內容編排、頁面視覺效果等方面具有獨創(chuàng)性,而天睿公司制作并向樂送公司銷售與其網(wǎng)頁設計基本相同的網(wǎng)站。因此,云自媒公司訴至法院,主張?zhí)祛9?、樂送公司構成著作權侵權及不正當競爭,要求停止侵權、賠禮道歉消除影響及共同賠償損失100萬元。

裁判結果:廣州互聯(lián)網(wǎng)法院生效判決認為,“云自媒”網(wǎng)站網(wǎng)頁缺乏獨創(chuàng)性不屬于匯編作品,兩被告作為經營者將原告的成功精品案例作為自己的服務案例進行宣傳,雖然不構成混淆行為,但屬于虛假宣傳,構成不正當競爭。2020年3月30日,法院判決天睿公司、樂送公司停止侵權、賠禮道歉消除影響,并分別賠償經濟損失15萬元、3萬元。

典型意義:在市場經濟中,“抄襲”是一種較為普遍的現(xiàn)象,如果“抄襲”的內容不具有獨創(chuàng)性而不受著作權法保護的情形下,是否構成不正當競爭,不能僅做空洞片面的道德判斷。本案通過對作品獨創(chuàng)性標準的正確把握以及對反不正當競爭法具體條款適用范圍的剖析,認定“抄襲”若不產生混淆,則不屬于反不正當競爭的法第六條規(guī)制的行為,這既能厘清破壞公平競爭秩序的行為的界限,也有利于提升市場競爭效率。

9、虎牙公司訴斗魚公司不正當競爭糾紛案

——直播行業(yè)同業(yè)競爭主體商業(yè)詆毀的司法認定

基本案情:虎牙公司與斗魚公司共同確認,雙方均是國內網(wǎng)絡直播領域最主要的兩家競爭對手。2018年6月27日,暨南大學傳播大數(shù)據(jù)實驗室發(fā)布了《網(wǎng)絡“黑公關”研究報告》,報告中記載斗魚直播平臺遭到了網(wǎng)絡“黑公關”攻擊,同時斗魚直播平臺指稱幕后推手為虎牙直播平臺。虎牙公司隨即向暨南大學提出投訴,暨南大學接到投訴后,將報告中“指稱的幕后推手”一欄中的“虎牙”改為“不明”,并發(fā)布了澄清公告。斗魚公司2018年8月3日在其微博以圖片形式片段性援引暨南大學更正前的研究報告;2018年8月4日,發(fā)布微博稱上述更正為“詭異的變動”;2018年8月4日,微信公眾號發(fā)布文章,稱虎牙直播平臺利用“黑公關”攻擊斗魚直播平臺?;⒀拦菊J為,斗魚公司上述行為已經構成商業(yè)詆毀的不正當競爭行為,遂訴至法院。

裁判結果:廣州南沙法院生效判決認為,虎牙公司與斗魚公司共同確認雙方是反不正當競爭法所規(guī)定的存在競爭關系的經營者。斗魚公司在其微博賬號、微信公眾號發(fā)布內容、文章傳播虛假信息或誤導性信息的行為,造成相關公眾對虎牙公司的負面評價,損害其商業(yè)信譽、商品聲譽,已經構成反不正當競爭法第十一條所規(guī)定的商業(yè)詆毀行為,判決斗魚公司發(fā)布道歉聲明并賠償虎牙公司損失。

典型意義:本案為國內網(wǎng)絡直播行業(yè)領域巨頭間的不正當競爭糾紛案件,對規(guī)制新興業(yè)態(tài)不正當競爭行為,推動營造誠實守信的市場競爭秩序,優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境和營商環(huán)境具有良好的引導和示范意義。市場經濟鼓勵競爭,競爭要有規(guī)則。良好的商業(yè)信譽對創(chuàng)新類企業(yè)的發(fā)展具有重要意義。本案判決及時對斗魚公司的不正當競爭行為予以制止,維護了互聯(lián)網(wǎng)經濟良好的的競爭秩序,對營造公平有序的競爭環(huán)境、良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境起到積極的示范作用。

10、窩友之家公司訴原景旅居公司不正當競爭糾紛案

——擅自將他人APP中用戶上傳的信息數(shù)據(jù)挪為已用構成不正當競爭行為

基本案情:原告深圳市窩友之家科技有限公司成立于2015年11月11日,自主開發(fā)了一款名為“窩友之家”APP軟件,在應用平臺簡介稱“大眾旅行露營分享類軟件”。原告經調查發(fā)現(xiàn)被告成都原景旅居科技有限公司開發(fā)名為“原景露營地”APP軟件,同樣提供旅游服務,且該APP上存在大量與原告“窩友之家”APP相同的景點照片及評論,且均由同一用戶同一時間上傳發(fā)布。原告主張被告APP抄襲原告APP板塊設計、編排,并竊取原告用戶上傳數(shù)據(jù)信息,違反公平誠信原則,擾亂市場競爭秩序,遂訴至法院,要求被告立即停止不正當競爭行為、刊登聲明消除影響,并賠償經濟損失及合理費用共計562920元。

裁判結果:深圳市寶安區(qū)人民法院生效判決認為,原、被告的APP屬同類軟件,兩者具有直接競爭關系。原告的證據(jù)顯示原告APP已具有一定市場知名度。原告APP中的用戶信息及用戶上傳的圖片、評論等信息數(shù)據(jù)具有商業(yè)價值,原告為此付出大量人力、物力和時間,其合法權益應受到法律的保護。被告APP上存在大量與原告APP相同的用戶評論、照片,且均為同一用戶在同一時間發(fā)布,明顯不符常情常理,被告未能合理解釋,故認定被告實施了從原告APP處竊取涉案數(shù)據(jù)行為,構成不正當競爭,應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。綜合被告侵權行為的性質、期間、后果,原告產品的知名度及制止侵權行為的合理開支等因素,酌定被告賠償原告經濟損失及維權合理支出人民幣100000元。

典型意義:在互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及,當今社會進入到大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)的價值得到空前的發(fā)展與提高,網(wǎng)絡服務提供者通過合法合規(guī)運營,投入大量人力、物力和時間等經營成本而收集、整理的信息數(shù)據(jù)應受到法律的保護。但是,正因為數(shù)據(jù)蘊含著極大的商業(yè)能量和價值效應,導致將他人數(shù)據(jù)竊取挪為自用的案件不斷增加,若不對此不法行為及時予以制止和懲處,將極大破壞互聯(lián)網(wǎng)時代的市場公平公正競爭秩序,在目前的法律框架下,應當適用反不正當競爭法對此類行為給予否定評價,對相關違法者處以承擔相應的民事法律責任。